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蓬溪個人商標續(xù)展需經(jīng)歷的程序
作者:遂寧標尚知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 時間:2023-11-28 08:35:08
一、創(chuàng)新商標策略
創(chuàng)新商標策略的適用條件:
一般來說,商標越老,影響越大,信譽越高,但當商標或由于設(shè)計上的原因、或由于管理上的原因、或由于消費者愛好轉(zhuǎn)移等在消費者心目中形象不佳,聲譽受損,致使商品銷路受到嚴重影響時,把陳舊的、不適應現(xiàn)有產(chǎn)品特點的商標加以更換,可帶來新的活力。或者有的產(chǎn)品名聲不佳,也需要改用新的商標重新進入市場。
二、主副商標策略
主副商標策略是指在同一產(chǎn)品上注冊多個商標,一個是在各類產(chǎn)品上體現(xiàn)企業(yè)形象的主商標,其他的則是在某種特定產(chǎn)品上使用的副商標(也稱從商標)。用主商標來建立和提高各種產(chǎn)品的名氣,用副商標來暗示特定產(chǎn)品的用途、功能、成分、品質(zhì)等,相得益彰。
三、統(tǒng)一商標策略
統(tǒng)一商標策略又稱家族商標策略。是指企業(yè)不同的商品采用同一種品牌商標。這類企業(yè)既可以是生產(chǎn)單一產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè),也可以是生產(chǎn)跨行業(yè)的多類產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)。
采用這種策略,有利于建立一整套“企業(yè)識別體系”即企業(yè)統(tǒng)一的品牌商標,通過廣告、包裝、櫥窗、路牌、霓虹燈、印刷品,以及廠歌廠徽等一系列的活動,廣泛的傳播給用戶,使用戶具有強烈的識別性和深刻的印象,從而提高企業(yè)的影響、信譽和知名度。
新商標法實施近一年來,人們逐漸熟悉了法律程序和實體上的一些變化。然而,提交人最近接觸的一些客戶提出的一些問題似乎傾向于解釋法律。本文僅從筆者最遇到的一個問題入手,分析相關(guān)問題,也希望能給讀者帶來一些啟示。從筆者目前收到的意見來看,對馳名商標存在兩種誤解:一是對馳名商標的認定存在誤解。馳名商標是一種榮譽。馳名商標在世界上是不可戰(zhàn)勝的。這兩個誤區(qū)是:
1。馳名商標是一種榮譽:我們需要“評選”馳名商標;我們需要使用馳名商標進行宣傳;馳名商標是一種榮譽稱號,我們可以得到政府的福利。
2。馳名商標在世界上是不可戰(zhàn)勝的:我們是馳名商標,所以我們可以對各類商標進行保護;我們是馳名商標,所以別人不能用遂寧商標注冊商號等。
上述兩種對馳名商標的誤解,實際上都源于過去對馳名商標的法律保護和宣傳。本文將從馳名商標的來源和現(xiàn)行法律對馳名商標的規(guī)定兩個方面闡明馳名商標保護的一些概念。馳名商標的概念源于1967年斯德哥爾摩《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》第6-2條,其中規(guī)定:
(1)對貨物的馳名商標給予特殊保護:成員國商標當局有權(quán)(如果其本國法律允許)或應有關(guān)各方的請求,拒絕或者拒絕使用與馳名商標相同或者近似的商品,可能造成混淆的,撤銷注冊,禁止使用;
(2)允許利害關(guān)系人在注冊后5年內(nèi)請求撤銷或者禁止使用;
(3)以欺詐手段取得的商標對該商標的注冊或者使用,撤銷或者禁止使用,沒有期限。
后來形成的《TRIPS協(xié)定》在保護馳名商標方面比《巴黎公約》又邁出了一步:
(1)將馳名商標的保護范圍從商品商標擴大到服務商標;
(2)將保護范圍擴大到非類似商品或服務;
(3)規(guī)定如何認定馳名商標的原則:應當考慮公眾的意識,包括在成員區(qū)域內(nèi),通過公開的方式使商標被知曉的程度。
上述法律規(guī)定表明了馳名商標保護制度的初衷,那么我們將在下一部分考察我國商標法對馳名商標的規(guī)定?!吨腥A人民共和國商標法》第十三條是有關(guān)公眾的馳名商標。權(quán)利人認為自己的權(quán)利受到侵犯的,可以依照本法的規(guī)定申請保護馳名商標。對同一商品或者類似商品申請注冊的商標,是他人未在中國注冊的,可能造成混淆的馳名商標的,不予注冊,不予使用。申請注冊不同商品或者類似商品的商標,是他人在中國注冊的馳名商標,經(jīng)復制、仿制、翻譯,誤導公眾,可能損害馳名商標注冊人利益的,不予注冊,不得使用。第十四條馳名商標應當根據(jù)當事人的請求,認定為處理商標案件需要認定的事實。
認定馳名商標,應當考慮下列因素:
(一)有關(guān)公眾對該商標的知曉程度;
(二)商標使用期限;
(三)商標宣傳工作的期限、程度和地域范圍;
(四)商標作為馳名商標的保護記錄;
(五)馳名商標的其他因素。工商行政管理機關(guān)在商標注冊審查和查處商標違法案件過程中,當事人依照本法第十三條的規(guī)定主張權(quán)利的,商標局可以根據(jù)審查處理的需要在案件中,確定了馳名商標的情況。
在辦理商標糾紛的軟件著作權(quán)申請過程中,當事人依照本法第十三條的規(guī)定主張權(quán)利的,商標評審委員會可以根據(jù)辦案需要,確定該商標的馳名情況。在審理商標民事、行政案件中,當事人依照本法第十三條的規(guī)定主張權(quán)利的,人民法院指定的人民法院可以根據(jù)案件審理的需要,認定該商標的馳名情況。生產(chǎn)經(jīng)營者不得在商品、商品包裝或者容器上,不得在廣告、展覽或者其他商業(yè)活動中使用馳名商標。第四十五條注冊商標違反本法第十三條第二款、第三款、第十五條、第十六條款、第三十條、第三十一條、第三十二條規(guī)定的,原權(quán)利人或者利害關(guān)系人可以自商標注冊之日起五年內(nèi),請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效。惡意注冊的,馳名商標所有人不受五年期限的限制。
第五十八條在企業(yè)名稱中使用其他注冊商標或者未注冊的馳名商標,誤導公眾,構(gòu)成不正當競爭行為的,依照《中華人民共和國反不正當競爭法》的規(guī)定處理。以上是馳名商標法的規(guī)定。綜合分析,馳名商標本身就是一個事實,即商標通過市場的使用已經(jīng)達到了“馳名”的事實。這一事實的到來,與相關(guān)消費者的商標意識、商標使用期限、商標宣傳等具體現(xiàn)實有關(guān)。也就是說,這不是一個法律概念,而是通過一定的法律手段來識別一個真實的情況,使其能夠發(fā)揮相應的法律作用。所謂馳名商標的法律功能,是將馳名商標納入商標法的立法初衷。也就是說,在認定了這一事實后,我們可以根據(jù)這一事實為商標提供高于一般商標的特殊法律保護手段,使其因其“地位”而享有待遇。
近些年來,國內(nèi)很多企業(yè)對專利申請方面越來越重視,但是很多企業(yè)在專利申請過程中,還是存在一些誤區(qū),今天帶大家一起簡單的來了解一下。
1、自主研發(fā)產(chǎn)品無需申請專利就可獲得保護。很多專業(yè)者或發(fā)明者認為,只要是自己研發(fā)的產(chǎn)品,無需申請就能獲得保護,甚至認為在公開場合發(fā)表了,就表示擁有了該項知識產(chǎn)權(quán)的保護。專利是一種壟斷權(quán),以在先申請為原則。也就是說,自主研發(fā)的技術(shù)成果如果不申請專利,就得不到法律確認和保護。一旦出現(xiàn)侵權(quán)行為,該項自主研發(fā)成果是無法獲得法律保護的。
2、創(chuàng)意沒有成型的產(chǎn)品或者投入生產(chǎn),無需申請專利,很多權(quán)利人或者發(fā)明人認為,專利一定要有實際的產(chǎn)品,或者投入生產(chǎn)的工藝流程,才能申請專利。這是對專利申請保護認識不足造成的。實際上,專利只要有切實可行的想法,甚至是只有設(shè)計圖紙,或者思路,符合專利授權(quán)的三要素,就可以申請專利了,既能獲得專利保護,還能占領(lǐng)先機,更重要的是投入的成本也是較低的。
3、一個產(chǎn)品僅僅申請一項專利,一些申請人或者發(fā)明人認為,一個產(chǎn)品只需要申請一個專利即可,實用新型和外觀專利三種,保護的側(cè)重點不同。發(fā)明專利主要針對創(chuàng)造性較強的專利,產(chǎn)品工藝方法或者產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等等,一般需要兩年左右獲得授權(quán);實用新型則是針對產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)方面申報保護,一般6個月左右獲得授權(quán),外觀專利則是針對產(chǎn)品的外觀申請,一般4個月獲得授權(quán)。同一個產(chǎn)品,完全可以申請多個專利。
很多人在提到知識產(chǎn)權(quán)時會說自己申請了知識產(chǎn)權(quán)和商標權(quán)這樣類似的語言時,其實這是沒有分清楚知識產(chǎn)權(quán)的外延和內(nèi)含的關(guān)系。知識產(chǎn)權(quán)分為商標權(quán)、專利權(quán)和著作權(quán)。專利權(quán)、商標權(quán)和著作權(quán)都包含在知識產(chǎn)權(quán)的框架內(nèi)。之所以知識產(chǎn)權(quán)分為三個種類,則是因為不同的知識產(chǎn)權(quán)承載著不同的作用。
很多人以為知識產(chǎn)權(quán)離我們很遠,其實不是。如果你是消費者,那么看電影、聽音樂、玩手機、讀書,實際上都是在享受他人創(chuàng)造的智慧成果,電影和音樂有版權(quán),手機有商標權(quán)、專利權(quán)和著作權(quán),書籍有著作權(quán)。如果你是生產(chǎn)商或服務商,那么你的產(chǎn)品或服務要想有區(qū)別于其他商品或服務,就不能不考慮要申請專利、商標、著作權(quán)等權(quán)利,否則你的生意長不了。因為比如用三年時間研發(fā)了一個商品,如果你不為它申請注冊相應的知識產(chǎn)權(quán),那很有可能別人三個月就抄襲了你用心良苦創(chuàng)造的商品。
一、商標權(quán)、專利權(quán)和著作權(quán)分別是什么?商標是用來區(qū)分商品或服務并具有顯著特征來源的標志。隨著經(jīng)濟的發(fā)展,商標在現(xiàn)代社會中的功能逐漸凸顯,是商品或服務進入市場并占有一定市場地位、獲得消費者的信賴以及發(fā)展壯大的必要工具。專利是指受法律保護的發(fā)明創(chuàng)造,包括發(fā)明專利、實用新型專利和外觀設(shè)計專利三種類型。著作權(quán)也就是大眾常說的版權(quán),是指文學、藝術(shù)、科學作品的作者對其作品享有的權(quán)利。
二、不同的知識產(chǎn)權(quán)有什么不同的特性商標、專利還是版權(quán)在注冊申請時都需要進行人工審查,但基于三者不同的特性,審查的重點也不同:
1、商標審查:
(1)顯著性。商標的顯著性是指商標應當具備的足以使相關(guān)公眾區(qū)分商品來源的特征。以下列舉幾種缺乏顯著性的情形:僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的。比如賣蘋果這種水果的公司將蘋果的商標定為蘋果;一款工業(yè)用粘合劑取名為502牌。這些都不能作為商標進行注冊。僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的。比如食用油的商標取為純凈;一種服裝的商標直接定為彩棉。這些僅直接表示指定使用商品質(zhì)量和原料以及功能的名稱都不能注冊為商標。其他缺乏顯著特征的。比如過于簡單的線條、普通的幾何圖形都無法注冊成為商標。
(2)在先相同或近似性。在相同類別下,有相同或近似的商標在先申請,則該商標無法審查通過。在申請注冊圖文組合商標(商標里有文字有圖形)時,商標局審查員是會將圖形、中文和英文分開審查,如果文字審查過關(guān)但是圖形并沒有審查過關(guān),這個商標就會被駁回。反之,圖形審查過關(guān)但文字沒有審查過關(guān),也是一樣被駁回。根據(jù)商標審查標準的原則,商標中不同元素需單獨進行審查,其中任一元素構(gòu)成近似,則商標整體亦會駁回。
2、專利審查。授予專利權(quán)的發(fā)明和實用新型,應當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。
(1)新穎性專利的新穎性是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù);也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請,并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。
(2)創(chuàng)造性專利的創(chuàng)造性是指與現(xiàn)有技術(shù)相比,該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步,該實用新型具有實質(zhì)性特點和進步。
(3)實用性實用性是指該發(fā)明或者實用新型能夠制造或者使用,并且能夠產(chǎn)生積極效果。能夠制造或者使用是指發(fā)明創(chuàng)造能夠在工農(nóng)業(yè)及其它行業(yè)的生產(chǎn)中大量制造,并且應用在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上和人民生活中,同時產(chǎn)生積極效果。
3、著作權(quán)審查。著作權(quán)和專利、商標不同。因為自作者完成之日起就獲得了著作權(quán),不需要一個證書來證明自己的權(quán)利。那為什么還要做著作權(quán)登記呢?因為雖然做不做著作權(quán)登記,作者都享有著作權(quán),但誰是原作者就很難證明了。但如果你在完成作品后,做了著作權(quán)登記。當別人抄襲的時候,就可以拿出著作權(quán)證書維護自己的權(quán)益。版權(quán)登記的只做形式審查,不做實質(zhì)審查,因此申請時間也非???,一般一個月左右就能申請完成。
三、不同的知識產(chǎn)權(quán)保護的方面不同以ofo小黃車為例:商標保護的是小黃車名字;專利保護的是小黃車的先進功能和創(chuàng)新發(fā)明等;版權(quán)保護的是小黃車的設(shè)計。
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